Открытие наследства и его правовое значение.

Открытие наследства и его правовое значение.

Тип работы: 
Диплом
Предмет: Отрасли права
Год выполнения: 
2011
Объем: 
97
Цена: 
6 000руб.
№ работы: 919

Введение 3
Глава 1. Открытие наследства как возникновение наследственного правоотношения 6
1.1. Порядок открытия наследства 6
1.2. Время и место открытия наследства 10
1.3. Субъекты наследственного правоотношения 28
Глава 2. Правовые последствия открытия наследства 37
2.1. Понятие и сущность универсального правопреемства 37
2.2. Переход прав на имущество в порядке наследственного правопреемства 44
2.3. Переход имущественных прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства 49
2.4. Переход прав на защиту результатов интеллектуальной деятельности в последуемом наследственном правопреемстве 66
Заключение 85
Список использованных источников и литературы 85

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что наследственные правоотношения возникают с открытием наследства. Субъективное право наследования, как и всякое другое субъективное гражданское право, возникает при наличии определенных юридических фак¬тов, при которых абстрактная возможность субъекта наследовать превращается в реальное субъективное право вступить в отношения умершего. Такими юридическими фактами являются смерть наследодателя или объявление его в установленном законом порядке умершим, принятие на¬следства, при наследовании по завещанию - составление завещания, а при на¬следовании по закону - факт нахождения с наследодателем в соответствующей степени родства.
Данные юридические факты являются необходимыми элементами сложных юридических составов, порождающих несколько взаимосвязанных между собой правоотношений.
Открытие наследства означает применение к правам и обязанностям наследодателя норм наследственного права. Открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано право на наследство.
«Открытие наследства» определяется в науке гражданского права как юридический факт, с которым закон связывает начальный момент возникновения наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него.
Открытие наследства имеет большое значение для реализации наследниками своих прав. Только на момент открытия наследства станет известно, какие наследники получают право на наследование после смерти наследодателя, а какие - нет. На момент открытия наследства определяется и объектный состав наследственных отношений (какое именно имущество наследодателя входит в состав наследства).
С открытием наследства фактически возникает отношение по наследованию.
Цель исследования состоит в комплексном изучении теоретических проблем и анализе действующего законодательства, регламентирующего вопросы открытия наследства.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть порядок открытие наследства;
- исследовать особенности времени и места открытия наследства;
- выявить субъектов правоотношений по воспитанию детей;
- определить субъектов наследственного правоотношения;
- раскрыть понятие и сущность универсального правопреемства;
- проанализировать особенности переход прав на имущество в порядке наследственного правопреемства;
- определить особенности перехода прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства;
- выявить особенности перехода прав на защиту результатов интеллектуальной деятельности в последуемом наследственном правопреемстве.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся при открытии наследства.
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в результате открытия наследства.
Методологическую основу исследования составляют общенаучный диалектический метод познания (материалистическая диалектика) и вытекающие из него общенаучные методы: анализ, синтез, обобщение, а также частно-научные методы: системно-структурный, формально-юридический и другие.
Теоретическую базу исследования составили труды таких представителей науки семейного права, как: С.С.Алексеева, А.В. Малько, Н.И. Матузова, МН. Марченко, Г.И. Муромцева, С.В. Полениной, Л.И. Спиридонова, В.А. Четвернина, Г.Ф.Шершеневича и др.
Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, иные федеральные законы и законы субъектов РФ, регулирующие отношения наследования.
Эмпирическую базу исследования составил анализ постановлений Пленума Верховного Суда РФ, содержащих разъяснения по вопросам наследования, материалов опубликованной судебной практики по делам соответствующей категории.
Структура работы определена целью и задачами исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных нормативных актов, материалов судебной практики и литературы.

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности - если нет наследства, то и наследовать нечего. Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия "наследство" необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения.
Наследство открывается со смертью гражданина. Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Если жизнедеятельность организма поддерживается с помощью аппаратов искусственного дыхания, кровообращения и так далее, смерть еще не наступила. Лишь после того, как эти аппараты будут отключены и произойдет полное прекращение деятельности сердца, легких, почек и других органов, без которых жизнь человека немыслима, наступит смерть. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами загса.
К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается и объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление судом факта смерти гражданина.
Объявление гражданина умершим вследствие безвестного отсутствия правоспособности гражданина не прекращает. Если умершим объявлен гражданин, который жив, он своей правоспособности, естественно, не утрачивает. Если же умершим объявлен гражданин, которого нет в живых, то он утратил правоспособность уже в момент действительной смерти, а не в момент объявления его умершим. Поскольку, однако, неизвестно, жив гражданин или нет, не остается ничего иного, как уравнять правовые последствия объявления гражданина умершим с теми последствиями, которые влечет его смерть. То же относится и к установлению судом факта смерти. Отметим, что в момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение, поэтому значение четкой фиксации этого момента трудно переоценить.
С открытием наследства самым непосредственным образом связаны многочисленные юридически значимые для участников наследования обстоятельства. Устанавливается круг наследников, определяется возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам (наследственная трансмиссия - ст. 1156 ГК РФ), объем наследственного имущества, законодательство, которое следует применять к данному случаю наследования, устанавливается необходимость принятия мер по охране наследства, совершаются фактические и нотариальные действия, связанные с принятием наследства либо отказом от него, и т.п. Все это определяет важность и необходимость законодательного определения времени и места открытия наследства.
Положения о времени открытия наследства не новы, общее правило осталось неизменным: временем открытия наследства является день смерти гражданина либо день вступления в законную силу решения об объявлении лица умершим. В последнем случае в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ в решении суда может быть названа конкретная дата предполагаемой гибели гражданина В этом случае наследство откроется в момент предполагаемой гибели, но в силу прямого указания абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ шестимесячный срок для принятия наследства начнет течь не с момента его открытия, а с момента вступления в силу решения суда об объявлении лица умершим. Очень важно правило, установленное п. 2 ст. 1114 ГК РФ, в соответствии с которым граждане, умершие одновременно, не наследуют друг после друга. Это означает, что наследование открывается после каждого из них и принадлежащее каждому имущество передается их наследникам. Наследодатели, умершие одновременно, в доктрине называются коммориентами. Это могут быть, например, супруги либо отец и сын - главное, чтобы речь шла о лицах, наследующих один после другого.
Из сказанного следует, что важно определить, являются наследодатели коммориентами либо нет (это влияет на порядок наследования), умершими в один день, т.е. от 0 до 24 часов текущих суток. Соответственно, муж не будет наследовать после жены, если она умерла в 0.20, а он - в 23.40 тех же суток, и будет наследовать, если между указанными событиями прошло всего несколько минут, приходящихся на разные сутки. Также следует решать вопрос 8 ситуациях, когда на разной территории установлено разное время - коммориентами являются только субъекты, умершие в один день, т.е. в одну календарную дату (по местному времени).
Обратим внимание, что о коммориентах упоминает п. 1 ст. 1146 ГК РФ, в силу которого смерть коммориентое не влияет на переход имущества по праву представления.
По общему правилу местом открытия наследства служит последнее место жительства наследодателя. Статья 20 ГК РФ определяет: место жительства - место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Место постоянного проживания представляет собой помещение в местности, где гражданин проживает постоянно. Место преимущественного проживания - место, где гражданин проживает большую часть времени. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, является место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов.
Место жительства может не совпадать с местом смерти гражданина. Так, если гражданин скончался, находясь вдали от своего места жительства, в санатории, больнице, путешествуя на пароходе и тому подобное, местом открытия наследства будет тот населенный пункт, где он постоянно, либо преимущественно проживал.
Как видно, ГК РФ не связывает решение вопроса о месте жительства с вопросом о регистрации. Это представляется правильным, ведь нормы о регистрации публично-правовые, а для решения вопросов наследования значение имеет именно акт проживания. Можно согласиться с мнением, что регистрация (причем регистрация по месту жительства, а не по месту пребывания) хоть и надежный, но лишь ориентир при определении места жительства.
В состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник.
Далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и 8 порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью наследодателя, что "умирают" вместе с ним. Таково, например, право авторства. В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта.
Переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона, причем позиция законодателя в этом вопросе может претерпевать изменения. Так, в настоящее время в законодательстве установлено, что начисленная, но не полученная наследодателем заработная плата передается его семье. Наследственного преемства здесь нет, поскольку круг членов семьи, к которым перейдет заработная плата умершего, может и не совпасть с кругом его наследников. Правила о переходе неполученной заработной платы наследодателя к его семье продиктованы тем, чтобы, хотя бы на первых порах, после смерти наследодателя не подрывать семейный бюджет и дать возможность семье покрыть расходы на погребение. В принципе, однако, может быть установлено, что начисленная, но не полученная заработная плата наследуется на общих основаниях.
Наследственного правопреемства может не наступить и после смерти инвалида, получившего специальные транспортные средства, при определении судьбы этих средств Полученная инвалидом бесплатно мотоколяска после его смерти подлежит возврату органам социальной зашиты населения. Исключение сделано для инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц Бесплатно полученная ими мотоколяска после смерти инвалида остается в собственности его семьи. То же относится и к бесплатно полученным указанными категориями инвалидов автомобилям. Если же мотоколяски и легковые автомобили не получены инвалидами бесплатно, хотя и приобретены ими на льготных условиях, они наследуются на общих основаниях. Это положение распространяется не только на инвалидов Великой Отечественной войны, но и на других инвалидов.
Согласно ч. 1 ст. 1110 ГК РФ «При наследовании имущество умерше¬го (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в по¬рядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следу¬ет иное». Данная формулировка позволяет вычленить важнейшие юридиче¬ские элементы наследственного правопреемства, отличающие его от право¬преемства других видов (возникающего, например, при реорганизации юри¬дического лица).
Наследники одновременно получают всю наследственную массу цели¬ком - включая как актив, так и пассив, в том состоянии, в котором все находилось на момент смерти наследодателя. Институт универсального наследствен¬ного правопреемства был и остается традиционным для отечественного права. И хотя сам термин «универсальное правопреемство» впервые получил легаль¬ное закрепление в российском законодательстве лишь в ст. 1110 ГК РФ, весь предыдущий опыт правового регулирования этой сферы показывает, что такой вид наследственного правопреемства всегда был характерен для российского гражданского права.
По наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на участие в управлении делами акционерного общества.
Степень связанности права с личностью его носителя далеко не одинакова. Одни личные неимущественные права настолько срослись с личностью их носителя, что друг без друга действительно существовать не могут. Таково, например, право авторства.
В случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам. Например, гражданин, занимающий жилое помещение в государственном или муниципальном жилищном фонде по договору социального найма, при наличии предусмотренных законом условий может его приватизировать. Собственником помещения он становится в тот момент, когда договор о приватизации жилья зарегистрирован в установленном законом порядке. В жизни нередки случаи, когда гражданин начал приватизировать свое жилье, но не успел завершить этот процесс до конца - помешала смерть. Возник вопрос: могут ли завершить этот процесс его наследники? Поначалу практика склонялась к тому, что, поскольку наследодатель собственником жилья стать не успел, наследники заступить его место в начавшемся процессе приватизации не могут. Постепенно, однако, мнение склонилось в пользу признания за наследниками права в порядке наследственного преемства завершить начатый наследодателем процесс приватизации и стать собственниками жилья. Эта позиция закреплена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ". В п. 8 указанного Постановления сказано: "...если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни, волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано".
С этим выводом надлежит полностью согласиться. Если наследодатель никаких действий, направленных на приватизацию жилого помещения, не предпринимал и его настигла смерть, то право на приватизацию, которое было у наследодателя при жизни, не вышло за пределы его правоспособности, а потому и не могло перейти к другим лицам в порядке правопреемства, в том числе и наследственного. Если же наследодатель при жизни успел выразить свою волю на приватизацию жилого помещения (например, подал соответствующие документы), но смерть помешала ему довести дело до конца, то право на приватизацию уже перешло в стадию реализации, остановившись на пути к субъективному праву, а потому может стать объектом наследственного преемства.
Например, чтобы стать собственником по давности владения, необходимо, помимо всех прочих требуемых законом условий, непрерывно провладеть имуществом в течение установленного ст. 234 ГК РФ срока (движимым - 5 лет. недвижимым - 15 лет). Давностный владелец может приплюсовать ко времени своего владения также и время владения своего предшественника, от которого он получил имущество как его преемник. Это правило распространяется на случаи как сингулярного, так и универсального преемства. Иными словами, покупатель может присоединить ко времени своего владения и то время, когда имуществом владел продавец, а наследник - время, когда имуществом владел наследодатель. Однако для этого необходимо, чтобы владение, как предшественника, так и преемника удовлетворяло всем предусмотренным в законе условиям. И здесь в порядке наследственного преемства к наследнику переходит не само право (его еще нет), а те элементы юридического состава, накопление которых необходимо для приобретения по давности владения права собственности.
Таким образом, в случаях, предусмотренных законом, в состав наследства входят не только права и обязанности, но также правовые образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью).
Чтобы быть включенными в состав наследства, имущественные права должны возникнуть при жизни наследодателя; права, возникшие в результате его смерти (например, право на возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца; право на страховые выплаты), в наследственную массу не входят Лица, получающие названные права, могут быть и наследниками, однако переход этих прав нормами наследственного права не регулируется.

Открытие наследства и его правовое значение.
+7

Вертикальные вкладки